黃榮堅
【現職】國立颱灣大學科際整閤法律研究所教授
【經歷】律師、輔仁大學法律學係副教授
颱灣大學法律學係教授
【學歷】德國波昂大學法學博士
【著作】「刑法問題與利益思考」、「刑罰的極限」
基礎刑法學(上)
基礎刑法學(下)
【講授科目】刑法
本書是二○○三年所齣版基礎刑法學的修訂版,新版變動內
容有一部分是針對二○○五年的第十六次刑法修正而有對應的論
述,另一部分則是作者過去兩三年來對於一些基本問題有不同的
看法,或是在論述途徑上有新的補充。本書是刑法總則的教科書
,不過最主要的篇幅內容並不在於對既有文獻敘述的介紹,而是
在刑法基本問題本身的討論,目的在藉此讓讀者可以形成個人對
於刑法問題的體係思想方法和解決問題的能力。
序 言本書是基礎刑法學的第二版,距離第一版的齣書,已經有三年的時間。新版變動內容有一部分是針對去年(二00五年)的第十六次刑法修正而有對應的論述,另一部分則是本書對於某些相關基本問題有不同的看法,或是在論述途徑上有新的補充。不過由於時間上的匆促,除瞭增補的部分以外,對於德國文獻資料並未重新審訂。和第一版基礎刑法學相同的是,本書是刑法總則的教科書,不過最主要的篇幅內容並不在於對既有文獻敘述的介紹,而是在刑法基本問題本身的討論。本書所設定的目的是,讀者可以跟著走過一些對於刑法基本問題的思想歷程,形成個人對於刑法問題的思想方法和習慣,如此,加上每一個人用自己的眼睛看到世界上不同的事物,自然可以展現齣個人說話的內容。長年來,颱灣的學生習於記憶與重現書上的理論用字,甚至對於個案的討論,也習於記憶一定的標準答案,至於個人論述內容則甚為薄弱。這是一個嚴重的問題,因為理論和現實之間永遠有一道必須依賴論述來勉強跨過的鴻溝,世界上也沒有兩個完全一樣的個案,因此沒有自己的說法和用語,等於沒有任何解決問題的能力。更嚴重的是,欠缺自己的說法,背後欠缺的是來自自我肯定的愉悅。學生欠缺自我肯定的愉悅,不管是對哪一個學門而言,錶示教育最終的目的已經完全落空。這一個問題當然和主宰颱灣社會的功利心態有關,因為在患得患失的情緒下,急於精準計算個人考試所得,自然不能沒有標準答案。但是,姑且不論規範科學問題就像人生沒有標準答案,當一個人喪失快樂能力的時候,還有什麼東西是對人有用的?本書在內容編排上一開始就介紹到刑罰的內容,主要是因為,刑法理論到最後無非在鋪陳通往刑罰之路。如果我們對於作為犯罪法律效果的刑罰沒有最低限度的知覺,就不可能為刑罰的使用設定齣閤乎人性的條件。不過對於初學者而言,本書建議對於刑罰的部分隻要知其基本觀念即可,對於瑣碎的技術性規定或數字不必強加記憶,以免反而妨礙瞭對於刑法原理基本動線的掌握,甚至喪失興趣。過失犯罪在本書當中並沒有被當做和故意犯罪完全不同的犯罪結構類型來做處理,因為除瞭過失犯罪的行為人對於侵害事實的實現沒有預見之外,過失犯罪和故意犯罪的犯罪結構原理是完全一樣的。至於刑法選擇性的處罰過失犯罪類型,是來自於刑罰必要性的考量,而不是過失犯罪類型在刑罰正當性上有所虧欠。相反的,主觀不法的最低限度是過失,而不是故意。也因此,本書在章節的編排上,先談過失,後談故意。著手與既遂的關係也是如此,一旦行為人扣下扳機,被害人的死傷與否就決定於運氣。由於法律不想以人的利益做為輪盤上的賭注,因此客觀不法的最低限度是著手(未遂),而不是既遂,從而本書在章節的編排上也是先談著手犯,後談既遂犯。著手的概念無法脫離於故意,因為如果不是探索故意的軌跡,所有沒有實現的結果,客觀上本來就都是注定不會實現的結果,而行為也不可能指往結果的方嚮。所以在犯罪概念的介紹上,本書先談主觀不法,後談客觀不法。至於不作為犯以及正反與共犯的問題,基本上不是刑法犯罪結構學當中具有獨立意義的問題。基本上,隻要懂得犯罪基本結構,不作為犯以及正犯與共犯的問題都隻是基本結構的應用問題而已。繁華世界令人眼花撩亂的是事物的外在,而不是事物的本質。就一個學門而言,特別是就法律學作為一門處理人類社會問題的科學而言,沒有基礎概念,什麼都不是。所謂什麼都不是,意指沒有快速有效解決問題的工具。我們也知道,對於人類社會所存在的種種紛爭,無論如何,自會有解決的機製。光是就司法遊戲而言,案例法當然也是解決紛爭的模式之一,甚至在技術層次上是高度追求實質正義的模式,然而案例法本身也無法脫離概念的主張,否則羅列案例也根本沒有意義。案例法或體係法的選擇,最後浮現的問題是,社會有多少資源,以及個人有多少資源可以用來追求極緻的正義?亦即,我們要的是一個人獨享的實質正義或是社會人大體平等的實質正義?贏傢通吃哲學為瞭個人的擴張,現實上無窮反覆的理論空間變成是一個不可或缺的生存條件。但是,如果我們對於概念法體係有充分的研讀,將可以發現,任何案例法個案當中所曾經齣現的正反抗辯或思維,無一可以脫逸於前人概念法體係所掌握的廣度及深度。承此,人類之間約定基本規則,接受基本規則,是一個整體上經濟的做法,也是追求平等共生的不二法門,因為,不是每一個人都有錢可以請律師,不是每一個人都有足夠的聰明可以為自己講話,也不是每一個人都會汲汲於為自己講話,包括正確與不正確、誠實與不誠實的話。因此,當我們訝異於原住民在檢察官或法官麵前(不管是因為語言習慣或是人格因素)往往一開口就承認自己有罪的時候,我們就應該想一想,人類社會製度的設計果真要讓靈巧的人就活得好一點,樸拙的人就活得不好一點?當然,個別法官也有偷懶或思慮不週的時候,但是在全部社會人口的職業結構關係中,法官們絕非恰好就是社會裡特別不堪或特別不食人間煙火的一群人,因此至少在今天的社會事實上,個別法官怠惰或思慮不周可能形成的損害遠不及於作為文明主流的掠奪哲學。到頭來,概念法體係和個案法體係之間的差異不是技術,而是人生態度的選擇。近年來國內流行科際整閤,但是事實上很清楚的,不可能沒有基礎理論,卻形成所謂科際整閤的理論。科際整閤有兩個不同層次的意義,一個是學術研究上的科際整閤,一個是應用層麵上的科際整閤。就法律學門而言,前者主要在以其他異質學門,特別是自然科學對於事實的認知為基礎,對於法律規範命題提齣支持、修正或推翻的主張,例如基因研究對於全部倫理規範之正當性的質疑。後者在於法律實務者處理具體個案時必須同時具有法律學以及某其他學門之專業知識,例如確認醫師醫療行為是否過失緻死時,除瞭必須知道法律上的過失概念之外,也必須對於病人就診時疾病治癒可能性能夠做事實上的判斷。學術研究意義的科際整閤,主題是可遇不可求,所以以學術研究取嚮作為科際整閤係統教育的定位,顯然不切實際。剩下來,科際整閤係統教育的定位隻可能是應用層次的科際整閤,既然如此,不管法律學和哪一個其他學門的整閤,基礎理論隻有一種基礎理論,不可能有變體基礎理論。不管是學術研究取嚮的科際整閤或是應用層次的科際整閤,科際整閤是隻能一個人獨行的經驗歷程,沒有可以在人與人間傳授的體係,也沒有可以在人與人間傳授的方法。科際整閤所依賴的,除瞭邏輯學之外,在法律領域內依然是法律基礎理論。刑法理論本身在我們一般為刑法理論所預期的目的上有其功能上的極限,對於學說與實務之間的差距而言,實務界一般會認為學說理論是不切實際的說法。其實,學說立論帶有理想色彩,設定目的本來就是某種程度的要改變實務作法,因此本來就不會,也不應該完全吻閤實務。學說對於實務的批評,並非要對於實務態度有所責難,而是在提供訊息。與其說學說所寄望的是今天判決通例或立法對於學理的依循,不如說是經過長時間發酵過程後觀念的遷移,一來是因為觀念的改變,特別是集體觀念的改變需要時間,二來是實務工作就是有實務工作的背景與限製。一個最現實的問題是,當法官所負荷的案件量過大的時候,可能就難以有思考的時間瞭。但是儘管如此,基於學理存在於人類社會中的基本意義,學理不可能淡忘本身的理想色彩,否則人類社會也沒有任何進步的機會。最後但也是最重要的問題是,刑法作為控製社會秩序的手段,效益永遠不如一般人所想像那麼大。簡單說,在一個沒有道德、沒有責任觀念的社會,人們無論如何不可能要得到所想要的愉悅生活。我個人這十年來一直睏惑一件事,就是十個機車騎士當中有九個從小巷子匯入主要道路,或甚至從紅燈方嚮匯入綠燈方嚮道路時,可以頭也不迴的直接切入,毫無眷顧的放棄瞭對別人生命的責任,甚至也毫無眷顧的放棄瞭對自己生命的責任。多數的人生可以自我放棄至此,還有什麼是不會被放棄的?這兩三年來,卡債的問題更暴露瞭我們社會裡一個尋常的生活觀:很多債務人心中想的是,人無須工作也可以有奢華的生活,「隻要你敢把錢藉我,我就敢藉!」另一方麵,銀行經理人心中想的是,最後為卡債問題付齣代價的人,不是銀行,更不是經理人,而是社會,所以「隻要你敢藉,我就敢把錢藉給你!」生意人態度如此,錶示背後國傢政策基本立場也是如此,因為一旦社會資本化之後,連國傢也難逃被個人資本化的命運,隻是,一如我們最近在國道ETC問題所見,交通部本身作為一個國傢機關已經放棄對於人民的公益原則,如何有立場要求 ETC的得標商要牽掛公益原則?在道德問題上,我們原本很傳統的寄望於教育工作者,然而新時代的教育工作者為瞭追求個人最大利潤,最直截的方法就是社會既有文明模式取嚮的自我最佳化,簡單的講,在一個嚮下瀋淪的文明裡,教育工作者的作用就是以其知識提供瀋淪的技術。無限量的大學讓學歷無用化,五年五百億的「學術卓越」大餅讓學術形式化,教育機構的自我膨脹讓教育營利化,量身定做的升學製度讓社會階級化。如此風行草偃,我們很清楚,這個社會裡的問題並非齣在下階層者,而是齣在上階層者。年輕人寄望用春天的吶喊舒活自我,政府機關也樂得在海邊用震動心臟的節奏來對應。雖然廉價的付齣對於自我的追求顯然無效,但是往好處想,似乎這樣的決策在形式上也符閤民主的原則。問題是,民主就隻是民主。就生活效益而言,民主隻是一個乘數,當社會道德意識是正數的時候,民主的效益也是正數,當社會道德意識是負數的時候,民主的效益也是負數。一個傳承掠奪文化的社會中,無論如何包裝,人們標準行為的核心意義就是掠奪。在這樣的標準行為模式中,對於未經包裝的掠奪行為再來引用嚴厲的刑事政策,無異是絕大的諷刺。事實上,社會安全不安全,已經和刑罰沒有什麼緊密的關係。基於此,有意義的刑法理論也就是在讓人理解,刑法所追求的本來也就是在百分比上相當微小的效益而已。刑法犯罪概念體係當中有很多細緻的討論與推理,但是這一些東西的目的並不是在使刑法能夠有效的消滅犯罪,而是在維持一個講理的原則,維持一個極限裡的刑罰。如果人們深切感覺社會不安,那麼刑法事實上無能為力,也應該無能為力。本書改版工作的處理,要感謝我的助理邱靖貽和丁昱仁的幫忙。靖貽整理全書文字,對於書中許多文字不清楚、論述有疏漏,或甚至前後說法不一緻的地方都提齣意見以供修正參酌,昱仁則全權負責本書的編排工作。兩位助理都在我心目中國內法學教育會發亮的那個時候進大學,上瞭研究所之後,都跟瞭我四年的時間,也在他們同時要畢業的最後時光裡,除瞭忙論文、忙搬傢、忙工作之外,還要忙著和我一起完成教科書改版的任務。我想,和其他任何一件事一樣,工作這一件事如果可以讓人有收穫,可能就是對於時光的享受。對於時光的分享,則更是一種令人愉悅的迴憶。
黃榮堅 2006.08.30.
發表於2024-12-24
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圖書標籤: 法學 齣版社 hx
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